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試述刑事證據(jù)立法的價值取向
試述刑事證據(jù)立法的價值取向 一、刑事證據(jù)立法的價值取向應(yīng)堅持公正與效率的結(jié)合
古今中外人們普遍追求司法的公正與效率,作為刑事訴訟的核心的刑事證據(jù)立法當(dāng)然也不例外。司法的公正與效率已成為世紀(jì)性主題,也是一個世界性主題。 在刑事證據(jù)立法,尤其在刑事案件的取證、舉證、質(zhì)證、認(rèn)證程序中若不堅持公正性,就可能造成錯判或放縱罪犯或者罪刑不適應(yīng)。如果在嚴(yán)打中剝奪被告人的辯護權(quán),在打擊犯罪的同時,也會造成一些冤假錯案。在刑事證據(jù)立法中不堅持公正性,刑事法律就會失去人們的尊重和信任,無法實現(xiàn)其維護國家利益、被害人利益和保護犯罪嫌疑人、被告人的人權(quán)的雙重任務(wù)。所以,公正是刑事證據(jù)立法的靈魂。
在現(xiàn)代社會中,隨著刑事案件的增多,講究效率是刑事證據(jù)立法的另一個重要特征。在刑事案件的取證、舉證、質(zhì)證、認(rèn)證程序中講究效率要求司法人員適當(dāng)?shù)丶涌爝M程,避免不必要和不合理的拖延。例如,規(guī)定舉證時效制度,即控辯雙方不能在合理的期限內(nèi)提供證據(jù),則該證據(jù)將被排除在訴訟程序之外,從而避免由于不斷提供新證據(jù),而使刑事案件一再審理,使某種社會關(guān)系一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)之中。
過去,在刑事證據(jù)立法中只強調(diào)公正而忽視效率產(chǎn)生了很大的弊端。例如,我國1996年修訂的刑事訴訟法規(guī)定:公安機關(guān)偵查終結(jié),移送起訴的標(biāo)準(zhǔn)、檢察院審查起訴的標(biāo)準(zhǔn)及法院判決的標(biāo)準(zhǔn)均為:犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分。對案件客觀真實的追求,導(dǎo)致對一些犯罪嫌疑人超期羈押,使一些刑事案件久拖不決。因為,遲來的正義為非正義,所以,在追求刑事司法正義的過程中,還要考慮到節(jié)約司法資源,維護正常社會關(guān)系的穩(wěn)定,將效率原則貫徹到刑事證據(jù)立法中,正確把握公正與效率的結(jié)合點。在刑事證據(jù)立法中兩者出現(xiàn)矛盾時,應(yīng)當(dāng)本著“公正第一,兼顧效率”的原則處理二者之間的關(guān)系。例如,在英國實行的辯訴交易制度中,給予被告人的口供以較強的證明力,為了節(jié)約訴訟資源,法官一般會不再進行繁瑣的庭審過程,而直接接受辯訴交易協(xié)議,給予被告人較輕的刑罰;但為了保證公正性,法官必須確認(rèn)該有罪供述是在沒有暗箱操作的情況下由被告人作出的,而且,若控方提交法庭的證據(jù)能清楚地證明被告人犯了比供述的更嚴(yán)重的罪行,那么,法官也不會接受該辯訴交易協(xié)議的。 該做法值得我國的刑事證據(jù)立法予以借鑒。
二、刑事證據(jù)立法的價值取向應(yīng)兼顧國家利益、被害人利益與被告人利益
打擊犯罪與保護人權(quán)是刑事訴訟中主要的價值沖突。過去我們片面強調(diào)打擊罪的需要,忽視對犯罪嫌疑人、被告人的人權(quán)保護,F(xiàn)在我們加強犯罪嫌疑人、被告人的人權(quán)保護,是司法文明進步的表現(xiàn),特別對采取嚴(yán)重違法手段,如刑訊逼供獲得的的口供,應(yīng)堅決排除。但是也應(yīng)該避免從一個極端走到另一個極端,只講保護不講打擊,似乎一講打擊犯罪就是野蠻落后的訴訟制度。刑事訴訟是國家刑罰權(quán)實現(xiàn)的唯一途徑,對犯罪打擊不力將直接影響國家安全、社會穩(wěn)定。從其他國家證據(jù)立法發(fā)展趨勢看,許多國家都對過去對犯罪嫌疑人、被告人的過度保護的價值取向進行了調(diào)整。在犯罪嫌疑人、被告人口供問題上,應(yīng)慎重地選擇沉默權(quán)的保護模式、應(yīng)發(fā)揮口供的積極作用,不應(yīng)重復(fù)別人的彎路。
從美國犯罪嫌疑人、被告人口供及相關(guān)的沉默權(quán)制度的演變過程,可以發(fā)現(xiàn)美國在證據(jù)立法上價值取向的變化。1964年的米蘭達案件,確立了米蘭達告知規(guī)則以及對非法獲得的被告人口供的絕對排除規(guī)則,對犯罪嫌疑人、被告人的保護達到了極至。但此后出現(xiàn)了對犯罪打擊不力的情況,這導(dǎo)致八十、九十年代打擊犯罪價值取向的回潮。在證據(jù)規(guī)則方面出現(xiàn)了“公共安全例外”“緊急情況例外”等排除規(guī)則的例外。1999年的迪克森案件中,對沒有進行米蘭達告知但采用文明方式訊問得到的被告人口供,美國第四巡回區(qū)上訴法院判決有可采性。英國的立法發(fā)展趨勢與美國相似。英國最近在相關(guān)的制定法中規(guī)定了在犯罪嫌疑人、被告人保持沉默的四種情況下,法院認(rèn)定案件事實時可以對其進行不利的推論。1999年,英國的一起案件中,被告人因證據(jù)不足被判無罪,但他的DNA樣本沒有按法律規(guī)定被銷毀,而是被警察用來與另一起強奸案件的樣本進行比對,并以此為主要證據(jù)提起控訴。上議院裁決DNA鑒定證據(jù)是真實可靠的、具有可采性而可以不加以排除。刑事證據(jù)立法應(yīng)兼顧被告人利益、被害人利益與國家利益。正如英國上議院的判決中所言:“人們必須記住,保護被告人的權(quán)利不是刑事司法所追求的唯一價值目標(biāo)。嚴(yán)重的犯罪應(yīng)該受到有效的偵查和起訴,這是符合每個人利益的。司法對各方面都必須是公正的。在一個刑事案件中,它要求法官考慮三角利益關(guān)系,包括被告人、受害人及其家庭、以及公眾的利益定位。”
國家對犯罪進行追訴,這其中包含著被害人的利益,但被害人的利益不能完全被國家利益代替。作為獨立的訴訟主體,參與法庭證據(jù)調(diào)查是被害人的基本訴訟權(quán)利。如:被害人應(yīng)有權(quán)在法庭上出示證據(jù)、有權(quán)對被告人、證人進行詢問、應(yīng)有權(quán)申請證據(jù)調(diào)查等等,只有這樣被害人才能成為真正影響訴訟過程的訴訟主體,其利益才能得到充分維護。另外,在自訴案件中,被害人及其近親屬作為自訴人,是獨立的控訴主體。但法律沒有賦予其相應(yīng)的證據(jù)調(diào)查權(quán),而按舉證責(zé)任的一般原則,控訴方對證明犯罪的基本事實負(fù)舉證責(zé)任,這樣因無力舉證,自訴人的利益得不到保護。對此,可以考慮由自訴人申請法院專門調(diào)查庭進行調(diào)查,同時也可以賦予代理律師一定的調(diào)查取證權(quán)。對于由公訴轉(zhuǎn)自訴的案件,自訴人或代理律師應(yīng)有權(quán)到做出不立案或不起訴決定的公安機關(guān)、檢察機關(guān)查閱相關(guān)的案卷材料、獲得相關(guān)的證據(jù)。
三、在刑事證據(jù)立法中體現(xiàn)以上原則應(yīng)注意的問題
1.在刑事案件的取證中應(yīng)注意的問題
首先,應(yīng)從立法上保障辯方在偵查階段的調(diào)查取證權(quán)。在刑事案件的偵查階段,我國現(xiàn)行刑訴法中只規(guī)定律師的幫助權(quán),律師不得以辯護人的身份調(diào)查取證,再加上辯方取證手段相對較弱,從而造成控辯雙方在取證上的不平等。所以為了貫徹公正原則,保護被告人的合法權(quán)益,應(yīng)從立法上保障辯方在偵查階段的調(diào)查取證權(quán)。
其次,應(yīng)規(guī)定訊問犯罪嫌疑人時律師的在場權(quán)。訊問犯罪嫌疑人時律師在場并且在詢問筆錄上簽字,從而大大減少訊問中的刑訊逼供,并保障口供的真實性。應(yīng)建立相應(yīng)的配套制度,如律師24小時的值班制、律師提供法律援助制度,從而保障訊問犯罪嫌疑人時有律師在場,保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益,2.在刑事案件的舉證中應(yīng)注意的問題
首先,應(yīng)明確控辯雙方不同的舉證責(zé)任,對控辯雙方進行舉證指導(dǎo)。一般情況下,控方負(fù)有證明被告人有罪和罪行輕重的責(zé)任,而且控方所提的證明被告人有罪的證據(jù)應(yīng)達到排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)。辯方對某些案件事實也負(fù)有一定證明責(zé)任,如舉出犯罪時被告人未達到負(fù)刑事責(zé)任的年齡或精神不正常應(yīng)不負(fù)刑事責(zé)任或減輕刑罰處罰的證據(jù)。
其次,應(yīng)規(guī)定控辯雙方進行庭前證據(jù)交換。進行庭前證據(jù)交換,才能在開庭時防止進行證據(jù)突襲,并通過庭下充分的調(diào)查取證工作,使庭審法官能從多角度審查案件,體現(xiàn)審判的公正性;此外,進行庭前證據(jù)交換,還可以避免因須調(diào)取新證據(jù)而使庭審中斷,并避免出現(xiàn)一起案件多次開庭,從而節(jié)約訴訟資源。
此外,控辯雙方還應(yīng)注意舉證說明及舉證的順序等問題。
3.在刑事案件的質(zhì)證中應(yīng)注意的問題
首先,應(yīng)貫徹質(zhì)證中的交叉詢問制度。交叉詢問借助兩種有效認(rèn)識方法去發(fā)現(xiàn)事實真相。其一,多角度觀察的方法,即當(dāng)事人從不同角度去搜集證據(jù),從而搜集的證據(jù)最全面,證明的案件事實最接近事實真相;其二,質(zhì)疑的方法,即當(dāng)事人為了各自的利益,從相對的立場尋找對方證據(jù)中的毛病。由于當(dāng)事人最了解案件事實真相,所以常常能擊中要害,使對方證據(jù)中的虛假之處暴露無疑。因此,交叉詢問被一些英美學(xué)者譽為發(fā)現(xiàn)真實的最有效的方法。美國著名證據(jù)法學(xué)家威格摩爾認(rèn)為:交叉詢問是發(fā)現(xiàn)事實真相的最有效裝置。
其次,應(yīng)強調(diào)證人出庭作證,改變“書證中心主義”的現(xiàn)狀。證人不出庭作證,增加了審判人員弄清案件真相的難度,也違背了庭審中的直接言詞原則。直接言詞原則是針對封建時代所推行的間接審理、書面審理,不重視法庭審判作用的現(xiàn)狀提出的一項重要的訴訟原則。它要求法官必須親自在法庭上直接獲取以口供或言詞辨論方式呈現(xiàn)的事實和證據(jù)為審理判決的依據(jù),對傳來證據(jù)只有在法律規(guī)定的特別情況下,才能獲準(zhǔn)采納 .因為書面證言有時難以準(zhǔn)確表達作證人的本意;而且審判人員也無法在法庭上對證人察言觀色,對證人作證的主、客觀條件進行審查判斷,是導(dǎo)致偽證泛濫的原因之一,不利于對證人證言的認(rèn)證。
4.在刑事案件的認(rèn)證中應(yīng)注意的問題
首先,要明確刑事案件的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與證明標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別。刑事案件的認(rèn)證與刑事案件的證明既有區(qū)別又有聯(lián)系,具有不同的標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)證的對象是證據(jù),證明的對象是案件事實。刑事案件認(rèn)證的任務(wù)是要判斷各個證據(jù)能否作為定案的根據(jù)。刑事案件認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是證據(jù)具有合法性、關(guān)聯(lián)性、真實性并能充分地證明待證案件事實,以上“四性”缺一不可。對不具有以上“四性”之一的證據(jù)不予認(rèn)證,即該證據(jù)不能作為定案的根據(jù)。對滿足以上“四性”的證據(jù)予以認(rèn)證,即該證據(jù)能作為定案的根據(jù);刑事案件證明的任務(wù)是根據(jù)證據(jù)、司法認(rèn)知及推定所確定的案件事實來判斷被告人的行為是否構(gòu)成犯罪。刑事案件證明的標(biāo)準(zhǔn)是對據(jù)以定罪的案件事實排除合理懷疑。對據(jù)以定罪的案件事實若存有合理懷疑,則依法判被告人無罪;對據(jù)以定罪的案件事實若排除合理懷疑,則依法判被告人的行為構(gòu)成犯罪;刑事案件的證明根據(jù)的證據(jù),是經(jīng)過認(rèn)證程序認(rèn)定的證據(jù),是具有合法性、關(guān)聯(lián)性、真實性及充分性的全案證據(jù),所以刑事案件的認(rèn)證是刑事案件的證明的前提和基礎(chǔ),刑事案件的證明是刑事案件的認(rèn)證的結(jié)果與歸宿。
此外,還應(yīng)注意要明確刑事案件的證明責(zé)任與舉證責(zé)任的區(qū)別,要提倡刑事案件的當(dāng)庭認(rèn)證,要在裁判文書中說明認(rèn)證的理由等。
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